§ 3. Субъекты брачного договора: гражданско- и семейно-правовой аспекты
Любой гражданско-правовой договор, каким бы ни был его предмет и на каких бы условиях он ни заключался, всегда есть соглашение как минимум двух сторон, которые по отношению друг к другу будут выступать как взаимные контрагенты, носители взаимных прав и обязанностей. Любое договорное правоотношение всегда строится с участием как минимум двух субъектов; эта аксиома следует из правовой природы и сущности любого гражданско-правового договора. Для начала в самых общих чертах определимся, что правовая наука в целом понимает под категорией «субъект права». Общая теория права под субъектом права понимает индивидов или организации, которые на основании юридических норм могут быть участниками правоотношений, т.е. носителями субъективных прав и обязанностей104; лиц, обладающих по закону способностью иметь и осуществлять непосредственно или через представителей права и юридические обязанности (т.е. правосубьектностью)105. Кроме того, категорию «субъект права» ни в коем случае нельзя путать с другой близкородственной, но тем не менее не идентичной юридической категорией — «субъект правоотношения», что и в теории, и на практике происходит, к сожалению, очень часто. Весьма наглядно разграничение данных категорий показала, в частности, Р.О. Халфина, которая указывала, что субъект права — это лицо, обладающее правоспособностью и являющееся либо могущее быть участником правоотношения, а субъект правоотношения — это его уже непосредственный участник, т.е. лицо, которому не только принадлежат конкретные субъективные права и правовые обязанности, но которое осуществляет их своими собственными действиями106. Например, супруги Ивановы являются субъектами семейного права. Как только они заключат между собой брачный договор, они станут в дополнение ко всему субъектами семейно-договорного правоотношения. Выше мы уже говорили об органическом единстве семейного и гражданского права как отраслей права, их взаимной и неразрывной связи. Традиция рассматривать семейное право в качестве подотрасли права гражданского, его, так сказать, естественного элемента, уже давно утвердилась на западноевропейской почве. Набирает свои темпы данная традиция и в российском правоведении. Однако, несмотря на все это, между семейным и гражданским правом действительно существует одно огромнейшее и неустранимое различие. Это различие выражается в том, что круг субъектов права, чью деятельность и регулируют соответствующие правовые нормы, в семейном и гражданском законодательстве не совпадает. В связи с этим, соблюдая принцип «юридического старшинства», попытаемся сначала определить, какие субъекты гражданского права могут быть сторонами брачного договора, а затем отдельно проанализируем круг субъектов семейного права — потенциальных участников брачного договора. Итак, субъектами гражданского права, как известно, являются следующие пять типов субъектов: — физические лица; — юридические лица; — государство (Российская Федерация); — субъекты Российской Федерации; — муниципальные образования. В соответствии с нормами семейного законодательства субъектами брачного договора могут быть только супруги. Супруги с позиции же субъектов гражданского права являются физическими лицами — гражданами, а попросту говоря, людьми. Из этого становится очевидным, что ни юридические лица, ни уж тем более публично-правовые образования ни при каких обстоятельствах не могут стать субъектами брачного договора; только физические лица, и только они, могут быть его полноценными участниками. Теперь попытаемся разобраться, какими юридическими чертами должны обладать физические лица, чтобы они как субъекты гражданского права имели возможность заключать брачные договоры. Гражданско-правовой статус любого физического лица раскрывается в первую очередь посредством таких категорий, как «правоспособность» и «дееспособность». Законодательное определение правоспособности содержится в ст. 17 ГК РФ (однако необходимо иметь в виду, что категория правоспособность является категорией общеправовой, а не только цивилистической, как думают некоторые107). В соответствии с данной статьей правоспособностью признается способность гражданина иметь гражданские права и обязанности. Как весьма точно по этому поводу говорила Е.А. Флейшиц, правоспособность есть закрепленная законом за гражданами и организациями возможность иметь любые права и нести любые обязанности из числа предусмотренных для данной области общественных отношений соответствующей системы объективного права. Какие именно субъективные права возникают на основе правоспособности для каждого из ее носителей, закон не предрешает. Правоспособность есть лишь некая «бланкет- 2 ная» возможность. В ст. 17 ГК РФ особо подчеркивается, что правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами; она не может быть ограничена или вовсе исключена из правовой сферы лица по тем или иным причинам. Как отмечает В.Ф. Яковлев, правоспособность всех субъектов гражданского права является однопорядковой: она создает субъектам права одинаковую возможность участия в правоотношениях в одних и тех же ролях — в качестве носителей гра- 108 109 жданских прав и обязанностей1. Однако тот тезис, что гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами, не стоит воспринимать как абсолютную истину. Это правило на самом деле весьма относительно по своему значению. Законодательству известны многочисленные случаи ограничения правоспособности субъектов гражданского права, в том числе и граждан. Не зря видный ученый-цивилист Н.Л. Дювернуа еще в начале XX в. писал, что если бы гражданская правоспособность, и в особенности дееспособность, была действительно равной для всех без видоизменения и приноровления ее к фактическим различиям, существующим между людьми в действительности, то это было бы насилием над жизнью, часто прямо вредным для интересов самих правоспособных субъектов2. Правоспособность только закрепляет за субъектами права юридическую способность быть участниками гражданских правоотношений и не более3. Однако одно дело обладать возможностью иметь гражданские права, которые в соответствии со ст. 17 ГК РФ появляются у человека в момент его рождения, и совсем другое дело иметь объективную возможность реализовать эти права на практике, воплотить данные права в реальной жизни посредством заключения различного рода договоров и совершения иных юридических действий. Как отмечал Н.М. Коркунов, правоспособность и правообладание не одно и то же4. А Е.А. Флейшиц по этому поводу писала, что субъективные гражданские права, возникающие на базе правоспособности, «не равны»: у разных граждан они неодинаковы по числу и по содержанию, часто и несопоставимы с точки зрения «равенства» по содержанию; в этом заключается их основная служебная роль5. В связи с этим логическим продолжением конструкции «правоспособность» является конструкция «дееспособность» — конструкция более высокого юридического порядка. 1 В соответствии со ст. 21 ГК РФ под дееспособностью понимается способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их. Из данного определения видно, что в содержание гражданской дееспособности вкладывается физическая и психическо-интеллектуальная возможность человека сознательно и самостоятельно совершать волевые юридические действия. Такая возможность, во-первых, зависит от возраста человека (объективный критерий) и, во-вторых, от его психического состояния здоровья (субъективный критерий). По своей сути дееспособность — это своеобразная юридическая лестница. С каждым годом (а точнее сказать, с каждым периодом жизни) человек становится на порядок выше в своих физических и умственных способностях, в том числе и в сфере возможностей совершения различного рода сделок и договоров. По этому поводу С.И. Архипов отмечает, что признание лица дееспособным открывает перед ним принципиально иные возможности: теперь он не просто «числится» субъектом права, а становится действительным участником правовой коммуникации, способным принимать правовые решения110. Теперь обратимся к нормам гражданского законодательства и посредством рассмотрения существующих ступеней дееспособности определим, каков в соответствии с действующим законодательством минимальный возраст заключения физическими лицами брачных договоров. Первый уровень дееспособности, который выделяет ГК РФ, — это период с момента рождения человека до достижения им возраста шести лет. В соответствии со ст. 28 ГК РФ такой человек признается абсолютно недееспособным. Он не может заключать и совершать абсолютно никаких сделок. Все сделки от его имени и в его интересах заключают его законные представители (родители, усыновители, опекуны, приемные родители). Второй уровень дееспособности — граждане в возрасте от 6 до 14 лет. Ввиду того что на данном этапе человеческой жизни гражданин уже обладает некоторым уровнем физической и интеллектуальной зрелости, гражданский закон дозволяет таким лицам самостоятельно, без согласия законных представителей, совершать ряд сделок, предусмотренных п. 2 ст. 28 ГК РФ. В соответствии с данной статьей такой человек вправе самостоятельно совершать: — мелкие бытовые сделки (правда, в ГК РФ не содержится никаких критериев определения того, что считать мелкой бытовой сделкой); — сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды и не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; — сделки по распоряжению средствами, предоставленными такому лицу его законными представителями или с согласия последних третьими лицами для определенной цели или для свободного распоряжения (правда, такие сделки опять-таки должны совершаться в рамках мелких бытовых сделок). Данный перечень сделок, которые малолетние граждане вправе совершать самостоятельно, является исчерпывающим и не подлежит расширенному толкованию. Все остальные сделки, направленные на удовлетворение интересов малолетних граждан, могут совершать только их законные представители. Рассмотрение данного уровня дееспособности физических лиц не является исключительно познавательным, так как он связан с брачными договорами самым прямым и непосредственным образом. А сама эта связь выражается в следующем. Одним из центральных понятий семейного права, отражающим брачно-семейный статус лиц, является понятие «брачный возраст». Под брачным возрастом понимается минимальный возраст лица, по достижении которого это лицо вправе свободно и беспрепятственно вступать в брак. В соответствии со ст. 13 СК РФ брачный возраст в России установлен в 18 лет. Это означает, что до момента достижения возраста 18 лет лицо по общему правилу не имеет право вступать в брак. Однако установленный в СК РФ единый брачный возраст не является неизменным показателем, потому что в ряде случаев семейный закон допускает снижение брачного возраста. Такое снижение допускается в следующих двух случаях. Первое: лицам может быть снижен брачный возраст, если к моменту регистрации брака оба лица достигли как минимум возраста 16 лет и для заключения брака имеются уважительные причины (беременность невесты, рождение ребенка и др.). Решение о снижении брачного возраста в отношении конкретной пары принимается органами местного самоуправления по месту их жительства. Второе: брачный возраст может быть снижен при наличии особых обстоятельств (к числу которых, в частности, также относится беременность невесты или рождение ею ребенка) даже в том случае, если лицо, намеревающееся вступить в брак, не достигло возрастав лет, но при условии, что на территории субъекта Российской Федерации, где производится снижение брачного возраста, принят соответствующий закон, разрешающий снижение брачного возраста лицам моложе 16 лет. Данным правом воспользовались многие субъекты РФ, приняв на своей территории соответствующие нормативные правовые акты. Например, такие акты были приняты в Московской1, Тверской2, Самарской3, Рязанской4 областях и в некоторых других субъектах РФ. В данных нормативных актах устанавливается, как правило, перечень условий, при наличии которых допускается снижение брачного возраста, а также определяется минимальный возраст снижения (в среднем — 14—15 лет в зависимости от региона). Снижение брачного возраста в данных случаях производится в таком же порядке — на основании решения органов местного самоуправления. В том же случае, если лица не достигли даже этих минимальных возрастных отметок, снижение брачного возраста не допускается ни при каких, даже самых заслуживающих внимания обстоятельствах. Однако в ряде субъектов РФ минимальный порог снижения брачного возраста не установлен вовсе. Не установлен этот минимум и в СК РФ5. Примером такого региона может служить Республика Башкортостан, на территории которой продолжает действовать (с изменениями и дополнениями) Семейный кодекс Республики Башкортостан, утвержденный Постановлением Верховного Совета Респуб- 111 112 113 114 115 лики Башкортостан от 2 марта 1994 г. № ВС-22/34а, п. 2 ст. 12 которого прямо устанавливает, что в виде исключения с учетом особых обстоятельств органом местного самоуправления может быть разрешено вступление в брак лицам, не достигшим 16-летнего возраста1. До 2004 г. таким регионом была и Орловская область, так как Закон Орловской области от 21 апреля 1997 г. № 33-ОЗ «О порядке и условиях вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» также не устанавливал минимального брачного возраста (только в 2004 г. в данный Закон были внесены изменения и установлен минимальный возраст снижения — 14 лет)2. Из этих примеров следует, что на территории РФ, по крайней мере теоретически, возможно заключение юридически законных браков между гражданами, не достигшими возраста 14 лет. Зададимся вопросом: могут ли такие несовершеннолетние граждане заключить между собой брачный договор? Как мы выяснили ранее, п. 2 ст. 28 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень сделок, которые граждане в возрасте до 14 лет вправе совершать самостоятельно без согласия законных представителей. Остальные сделки, даже с согласия законных представителей, малолетние граждане совершать не могут. Брачного договора среди таких сделок нет. Ничего по этому поводу не говорится и в СК РФ. Таким образом, мы делаем вывод, что, несмотря на то, что законодательство в настоящее время в исключительных случаях допускает браки между гражданами, не достигшими 14-летнего возраста, такие граждане перед заключением брака не могут самостоятельно заключать между собой брачные договоры. Особо хотелось бы здесь отметить, что указанные граждане не вправе заключать брачные договоры именно перед государственной регистрацией заключения брака, так как после заключения брака их гражданскоправовой статус, в том числе и в вопросах совершения различного рода сделок и договоров, существенным образом изменится (подробнее об этом будет сказано далее). Следующий уровень дееспособности, установленный гражданским законодательством, — несовершеннолетние граждане в возрас- 116 117 те от 14 до 18 лет (подростки). Понятно, что и в физическом, и в интеллектуальном плане такие граждане стоят на порядок выше граждан, не достигших возраста 14 лет. Ввиду этого ГК РФ наделяет таких граждан более высоким уровнем дееспособности. Конкретно это выражается в следующем. Во-первых, граждане в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно совершать все те сделки, которые закон дозволяет совершать лицам, не достигшим возраста 14 лет. Во-вторых, подростки вправе самостоятельно, без согласия своих законных представителей, совершать сделки, исчерпывающий перечень которых содержится в п. 2 ст. 26 ГК РФ. К таким сделкам относятся: — самостоятельное распоряжение заработной платой и иными доходами, получаемыми несовершеннолетним (например, стипендией); — внесение вкладов в кредитные организации и распоряжение ими; — осуществление авторских, патентных и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности. Более того, в п. 1 ст. 26 ГК РФ говорится, что с письменного согласия законных представителей подростки вправе совершать и любые иные сделки, не предусмотренные в п. 2 ст. 26 ГК РФ. Причем согласие законных представителей может быть получено не только перед, но и после совершения сделки (в форме последующего одобрения сделки)1. Проанализировав, таким образом, нормы гражданского законодательства, мы установили минимальный возраст, по достижении которого гражданин вправе заключить брачный договор. Этот возраст составляет 14 лет. Однако п. 2 ст. 26 ГК РФ не содержит в перечне сделок, которые подростки вправе совершать самостоятельно, заключение брачных договоров. Из этого следует, что несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет до момента заключения брака вправе заключить брачный договор только с письменного согласия своих законных представителей. Такое согласие может быть дано как перед нотариальным удостоверением брачного договора (в данном случае несовершеннолетний гражданин должен будет представить нотариусу указанное письменное согласие), так и непосредственно у нотариу- 118 са во время нотариального удостоверения брачного договора. Кроме того, законный представитель, давая согласие на заключение данного договора, вправе указать конкретные условия заключаемого брачного договора, на которые он дает свое согласие. И еще раз необходимо подчеркнуть, что указанная процедура заключения брачного договора применяется только в том случае, если заключение брачного договора происходит перед заключением брака. После государственной регистрации заключения брака уровень дееспособности несовершеннолетнего гражданина существенно изменится. Говоря о возможности несовершеннолетних лиц заключать брачные договоры, необходимо отметить также следующее. Гражданское законодательство устанавливает два основания, по которым несовершеннолетний гражданин признается полностью дееспособным. Первое основание установлено в п. 2 ст. 21 ГК РФ. В соответствии с данной нормой в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения возраста 18 лет, лицо, не достигшее указанного возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Второе основание приобретения лицом полной дееспособности заключается в том, что лицо провозглашается полностью дееспособным посредством эмансипации, подробная процедура проведения которой содержится в ст. 27 ГК РФ. Лицо может быть эмансипировано, если на момент эмансипации данное лицо достигло возраста не менее 16 лет. Приобретение лицом до достижения совершеннолетия полной гражданской дееспособности означает, что несовершеннолетний гражданин в своем гражданско-правовом статусе практически полностью уравнивается с лицами, достигшими совершеннолетия. Такое лицо имеет право совершать любые сделки и заключать любые договоры, за исключением совершения тех юридических действий, для совершения которых требуется возрастной ценз1. Например, такое лицо не вправе будет приобретать оружие, табачную и алкогольную продукцию; на данное лицо до достижения совершеннолетия не будет распространяться воинская обязанность и др. Кроме того, как вполне справедливо указывается в литературе, такое лицо не сможет полноценно реализовывать весь комплекс не только гражданских, но и семейных 119 прав (например, такое лицо не сможет быть усыновителем, приемным родителем и др.)1. Однако, как нам представляется, брачный договор не будет являться той гражданско-правовой сделкой, для совершения которой потребуется достижение возраста полного гражданского совершеннолетия. Применительно к возможности заключения брачных договоров все вышесказанное будет выражаться в следующем. Несовершеннолетний гражданин после заключения брака независимо от достигнутого возраста вправе свободно заключать брачный договор. Какого-либо согласия законных представителей на заключение брачного договора в этом случае ему уже не потребуется. В том случае, если лицо было объявлено полностью дееспособным посредством проведения эмансипации, такое лицо вправе свободно заключать брачный договор не только после, но и перед государственной регистрацией заключения брака, так как такое лицо уже считается полностью дееспособным. Абсолютно полная гражданская дееспособность у физических лиц наступает по достижении ими возраста 18 лет, возраста, совпадающего с возрастом наступления общего гражданского совершеннолетия, установленного в ст. 60 Конституции РФ. Это означает, что с 18 лет гражданин (если он не был признан в установленном порядке ограниченно дееспособным или недееспособным) вправе самостоятельно, без чьего-либо предварительного согласия и разрешения, совершать любые законные сделки и договоры. Именно с возраста 18 лет граждане вправе самостоятельно заключать и брачные договоры. Рассмотрев, таким образом, нормы гражданского законодательства, посвященные правовому статусу физических лиц, и определив минимальный возраст, по достижении которого физическое лицо как субъект гражданского права вправе свободно (или с теми или иными ограничениями) заключать брачные договоры, перейдем к анализу норм семейного законодательства, а точнее, к определению субъективного состава брачного договора с позиции семейного права. Выше мы уже говорили о том, что, несмотря на то, что семейное и гражданское право представляют собой по сути единую юридическую субстанцию, субъекты права, чью деятельность регулируют 120 указанные отрасли законодательства, в данных отраслях не совпадают. Если обратиться к содержанию норм семейного законодательства, то мы увидим, что данные правовые нормы определяют правовой статус супругов, детей, родителей, бабушек и дедушек, падчериц и пасынков, отчимов и мачех и некоторых других. Очевидно, что все перечисленные субъекты с позиции гражданского права являются физическими лицами. Однако одной категории «физическое лицо» для семейно-правовой сферы недостаточно, так как данная категория не позволит в полной мере раскрыть правовой статус участников семейных отношений. Понятно, что права и обязанности такого физического лица, как супруг, существенным образом будут отличаться от прав и обязанностей физического лица — родителя, а права и обязанности родителя в свою очередь будут отличаться от прав и обязанностей дедушки (бабушки). В связи с этим семейное право попросту вынуждено «дробить» физических лиц на ряд «подсубъектов», наделяя каждого из них своим индивидуальным и неповторимым семейно-правовым статусом, превращая их в самостоятельные субъекты семейных правоотношений. Какие же субъекты семейного права могут быть субъектами (сторонами) брачного договора? Прямой и однозначный ответ на этот вопрос содержится в ст. 40 СК РФ, в которой указывается, что брачным договором признается соглашение супругов или лиц, вступающих в брак. Брачный договор является своеобразным продуктом брака, результатом супружеского союза, поэтому его сторонами могут быть только супруги (муж и жена), состоящие в зарегистрированном браке. Какие-либо иные субъекты семейного права (за исключением лиц, вступающих в брак) ни при каких обстоятельствах не могут выступать сторонами брачного договора. При этом необходимо иметь в виду, что в реальной жизни одно и то же лицо, как правило, является носителем сразу нескольких «семейно-правовых ролей». Например, одно и то же физическое лицо может быть одновременно и супругом, и родителем, и дедушкой (бабушкой). Однако стороной брачного договора такое физическое лицо все равно вправе выступать только как супруг и никто иной. Не могут быть сторонами брачного договора и однополые субъекты (сексуальные меньшинства). Несмотря на то что в настоящее время в российском уголовном законодательстве отсутствует норма, аналогичная той, которая содержалась в ст. 121 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. («Мужеложство»), правовой статус таких субъектов и создаваемых ими партнерств в российском праве не легализован1. Кто такие супруги? При наличии каких обстоятельств физические лица приобретают этот статус и в чем выражается особенность их правового положения? Супругами можно назвать лиц — мужчину и женщину, — состоящих между собой в зарегистрированном браке. Проще говоря, супруги — это стороны брака (супружеского союза). Для того чтобы вступить в брак, т.е. приобрести статус супругов, мужчина и женщина должны обладать как минимум тремя правовыми качествами. Во-первых, оба лица должны достичь брачного возраста, а брачный возраст в России, как мы уже отмечали ранее, в качестве общего правила установлен в 18 лет. Во-вторых, вступление в брак является делом исключительно добровольным и свободным; принуждение к заключению брака не допускается ни при каких обстоятельствах. Поэтому для заключения брака требуется свободное и автономное согласие на его совершение. И в-третьих, лица, желающие заключить брак, не должны нарушать запретов, установленных ст. 14 СК РФ. Например, такие лица не должны состоять в другом нерасторгнутом браке, не должны являться близкими родственниками и др. Именно эти ключевые обстоятельства установлены семейным законодательством в качестве предпосылок для заключения законных браков. Браки в Российской Федерации заключаются (регистрируются) только в специальных государственных органах — в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГСах). Браки, заключенные в каких-либо иных органах, в том числе совершенные по религиозным обрядам, браками в юридическом смысле этого слова признаваться не будут. Такие браки не будут порождать для лиц тех юридических последствий, которые закон связывает с браками, заключенными в установленном порядке. Признание юридической силы только за браками, заключенными в органах ЗАГСа (гражданскими браками121 122), является одним из центральных принципов семейного права. Этот принцип прямо закреплен в п. 2 ст. 1 СК РФ — статье, посвященной основным началам семейного законодательства. Именно с момента государственной регистрации заключения брака, с той даты совершения брака, которая будет указана в свидетельстве о браке (а эти даты, естественно, должны совпадать), официальный брак начнет свое юридическое существование. Именно с этого момента физические лица приобретут статус супругов и станут по отношению друг к другу мужем и женой. С момента регистрации брака в органах ЗАГСа у супругов появится определенный комплекс как личных неимущественных, так и имущественных прав и обязанностей по отношению друг к другу. К имуществу, приобретенному супругами, впредь будет применяться законный режим имущества супругов — режим их совместной собственности. Супругам с этого момента будет предоставлено право свободно, без всяких ограничений заключать брачные договоры. Что касается того, что сторонами брачного договора могут быть супруги, то данное законодательное положение ни в теории, ни в практической жизни не вызывает никаких споров и разногласий. Что же касается возможности заключения брачного договора лицами, вступающими в брак, то данное законодательное положение толкуется в юридической науке по-разному. Казалось бы, прямое регулирование данных отношений содержится в ст. 40 и 41 СК РФ. Статья 40 СК РФ, давая определение брачного договора, прямо говорит, что брачным договором признается соглашение супругов или соглашение лиц, вступающих в брак. Конкретизирует это положение ст. 41 СК РФ, в которой сказано, что брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Однако вот как толкуются данные нормы права рядом правоведов. Например, А.Г. Князев и Ю.Н. Николаев по этому поводу пишут, что «ст. 41 СК РФ говорит о том, что брачный договор между лицами, еще не состоящими в браке, может быть заключен ими в любой момент со дня подачи заявления о регистрации брака в органы ЗАГСа (выделено нами — А.М.). То есть с того момента, как подано заявление о регистрации брака в орган ЗАГСа или Дворец бракосочетания, может быть власти (органах ЗАГСа). См. подробнее: Большой юридический словарь. С. 134; Сах- но И.В. Гражданский брак: «за» или «против»? Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 7-8. В дальнейшем в настоящей работе термин «гражданский брак» будет употребляться именно в данном значении. заключен брачный договор»123. Аналогичной точки зрения придерживается и А.М. Эрделевский124. Таким образом, логика указанных правоведов такова: лицами, вступающими в брак, являются только лица, подавшие заявление о заключении брака в орган ЗАГСа (Дворец бракосочетания). Лица, еще не подавшие заявления о заключении брака, а только намеревающиеся это сделать в будущем, лицами, вступающими в брак, не являются; такие лица брачный договор заключить не могут. Ход мыслей указанных авторов понятен. Предоставление возможности заключения брачных договоров лицам, еще не подавшим заявления о заключении брака, косвенным образом говорит о придании юридической силы фактическим бракам, а такое положение вещей несовместимо с действующей политикой законодателя в области регулирования семейных отношений. Однако правы ли указанные авторы с формально-юридической точки зрения? Итак, ст. 40 СК РФ гласит, что брачный договор могут заключить лица, вступающие в брак. Однако ни сам СК РФ, ни какие-либо иные нормативные правовые акты не дают никаких прямых указаний относительно того, кого считать лицами, вступающими в брак. Попытаемся выяснить, какое правовое содержание законодатель вкладывает в данное понятие. Начать необходимо с того, что непосредственно заключению брака предшествуют две стадии. Первая стадия заключается в том, что мужчина и женщина достигают соглашения о заключении брака. Вторая стадия заключается в подачи этими лицами соответствующего заявления в органы ЗАГСа. Между первой и второй стадией может пройти сколько угодно времени. Между второй стадией и непосредственной регистрацией брака в органах ЗАГСа в качестве общего правила должен пройти срок, равный одному месяцу, хотя в ряде случаев семейное законодательство допускает как сокращение данного срока, так и его увеличение (ст. 11 СК РФ). Однако нахождение указанных лиц не только во второй, но и в первой стадии, на наш взгляд, дает основание считать их лицами, вступающими в брак. Доказательством тому может служить тот факт, что сама по себе подача лицами заявления о заключении брака не влечет для них абсолютно никаких юридических последствий. На таких лиц не может быть возложена юридическая обязанность заключить брак; принудить указанных лиц к заключению брака (даже через суд) невозможно. Такие лица до момента регистрации брака вправе свободно отозвать свое заявление без совершения всяких формальных процедур либо просто не являться на регистрацию брака1. Поэтому лицами, вступающими в брак, как нам представляется, можно назвать всяких лиц, намеревающихся вступить в брак, и независимо от факта подачи ими заявления в органы ЗАГСа. Ни СК РФ, ни какие-либо иные законодательные акты не дают повода считать, что только с момента подачи заявления в органы ЗАГСа мужчина и женщина приобретают статус лиц, вступающих в брак. Здесь необходимо также отметить, что СК РФ не устанавливает обязательного требования, что брачный договор до государственной регистрации брака вправе заключить только лица, подавшие заявление о заключении брака, что, как нам видится, не является случайным. К примеру, Семейный кодекс Украины прямо гласит, что брачный договор может быть заключен лицами, подавшими заявление о заключении брака, а также супругами (ст. 92)2. Кроме того, если следовать логике вышеприведенных авторов, то получится, что нотариус при удостоверении брачного договора между лицами, намеревающимися вступить в брак, обязан будет потребовать от этих лиц предоставления справки из органов ЗАГСа, что такие лица действительно подали заявление о заключении брака. Получение же такой справки на практике может оказаться весьма и весьма проблематичным, в результате чего права и законные интересы будущих супругов, для которых, возможно, заключение брачного договора до регистрации брака может являться принципиальным шагом, будут существенным образом нарушены. На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что брачный договор могут заключать не только лица, уже подавшие соответствующее заявление в органы ЗАГСа, но и лица, только намеревающиеся это сделать в будущем. Нотариус при обращении к нему лиц, еще не состоящих в браке, не только вправе, но и обязан удостоверить такой брачный договор, конечно, если он по своему содержанию будет соответствовать действующему законодательству. В этом случае нотариус в самом договоре должен будет сделать специальную оговорку, что такой договор вступает 125 126 в силу с момента государственной регистрации брака между сторонами этого договора. Теперь попытаемся выяснить, в чем будет выражаться особенность брачного договора, если он будет заключен лицами, вступающими в брак, т.е. до момента государственной регистрации заключения брака? Прямой ответ на этот вопрос содержится в абз. 2 п. 1 ст. 41 СК РФ. В соответствии с данной статьей брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. Как видно из содержания данной нормы, вступлению в силу брачного договора, заключенного до регистрации брака, предшествует сложный юридический состав. Первый юридический факт указанного состава будет выражаться в заключении брачного договора (его нотариальном удостоверении). Второй юридический факт — в заключении (регистрации) самого брака. До наступления второго юридического факта (заключения брака) брачный договор не будет порождать никаких юридических последствий. Как в свое время отмечал О.А. Красавчиков, поскольку юридические последствия наступают в результате накопления всех необходимых элементов юридического состава, постольку нельзя и говорить о юридических последствиях, наступающих якобы в связи с наличием одного или нескольких элементов незавершенного состава. До тех пор пока юридический состав не завершен в своем объеме и содержании, до тех пор и составляющие его элементы остаются только фактами. Юридическими эти факты становятся только тогда, когда количественные изменения (накопление) в составе окончены и следуют изменения качественные. Только завершенный состав становится юридическим127. Именно момент государственной регистрации заключения брака между лицами является исходной точкой отсчета рождения юридически совершенного брака. Именно с этого момента у лиц возникает предусмотренный законодательством комплекс супружеских прав и обязанностей. Именно с этого момента семейный закон связывает и вступление брачного договора в юридическую силу, так как брачный договор по общему правилу не может существовать вне брака. Исходя из этой посылки мы можем сделать один важнейший практический вывод, который будет заключаться в том, что в брачном договоре ни при каких обстоятельствах не могут быть урегулированы «предсвадебные» вопросы (помолвка, обручение, передача приданого, порядок несения свадебных расходов, установление имущественных санкций за отказ от заключения брака и др.). Заключение брачного договора между лицами, намеревающимися вступить в брак, является классическим примером сделки с отлагательным условием. Как известно, теория гражданского права под условием понимает будущее и неизвестное обстоятельство, в зависимости от наступления или ненаступления которого поставлена осуществимость юридической сделки128 129. Таким обстоятельством в нашем случае будет являться факт заключения брака. Заключение брачного договора между сторонами и даже подача этими лицами заявления о заключении брака еще не говорит о том, что между этими лицами брак действительно будет заключен. Это можно только предположить с той или иной степенью вероятности. Заключенный до момента регистрации брака брачный договор не будет являться ни предварительным договором, ни соглашением о намерениях. Такой документ и по форме, и по содержанию будет самым настоящим брачным договором, который в будущем будет порождать для супругов определенный комплекс прав и обязанностей, которые они сами для себя установят. Если лица заключат брачный договор, но по тем или иным причинам брак между ними так и не будет зарегистрирован, такой брачный договор останется «мертворожденным» юридическим документом. Причем, как вполне справедливо отмечается в литературе, в этом случае совершать каких-либо специальных действий по расторжению данного брачного 2 договора не нужно . В связи с изложенным нам хотелось бы отдельно показать особенности заключения брачных договоров между лицами, состоящими в фактических брачных отношениях. Ни для кого не секрет, что в настоящее время фактические браки (т.е. браки, не зарегистрированные в официальном порядке в органах ЗАГСа) являются весьма распространенным социальным явлением. Как отмечается в специализированной литературе, статистическое управление Европейского Союза «Евростат» опросило москвичей в возрасте от 18 до 25 лет, т.е. тех, кому в ближайшее время предстоит налаживать семейную жизнь. Так, 50% девушек и 92% юношей заявили, что отдают предпочтение не официально зарегистрированным отношениям, а фактическому браку1. Могут ли фактические супруги заключить между собой брачный договор? Ранее мы показали, что нотариус при удостоверении брачного договора не вправе требовать от лиц предоставления свидетельства о браке либо документа, подтверждающего факт подачи ими заявления о заключении брака. Ввиду этого фактические супруги в принципе заключить брачный договор могут. Однако необходимо понимать, что до тех пор, пока такие фактические супруги не станут супругами юридическими (т.е. не зарегистрируют свой брак в официальном порядке), такой брачный договор для них не будет порождать абсолютно никаких юридических последствий; такой договор будет находиться в замороженном состоянии. Если говорить в более глобальном плане, то фактические браки вообще не влекут для «супругов» никаких юридических последствий, предусмотренных нормами семейно- 2 го законодательства. Что же касается лиц, уже состоящих в браке (супругов), то, еще раз повторим это, они, с одной стороны, в принципе абсолютно свободны в заключении брачных договоров. Стаж брака не играет здесь абсолютно никакого значения; супруги вправе заключить брачный договор на любом этапе брачной жизни, в том числе и на стадии бракоразводного процесса. Главное условие — чтобы лица состояли в официальном браке, т.е. были полноценными супругами в полном смысле этого слова. С другой стороны, современный гражданский оборот диктует свои правила. В качестве примера нам хотелось бы сослаться на Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпри- 3 нимателей» , в котором отмечается, что раздел имущества или определение долей по соглашению супругов с даты введения наблюдения как этапа процедуры банкротства не допускается (п. 19). Если же учесть то обстоятельство, что вопросы раздела имущества между супругами и определения долей в таком имуществе могут быть предметом пра- 130 131 132 вового регулирования брачного договора, то получается, что с момента введения в отношении хотя бы одного из супругов, являющегося индивидуальным предпринимателем, процедуры наблюдения, такие супруги не смогут заключить между собой брачный договор, так как юридические последствия такого договора смогут весьма негативным образом отразиться на имущественных интересах кредиторов супруга — индивидуального предпринимателя. Подводя итог первой главе, нам хотелось бы сказать несколько общих слов относительно того, что представляет собой брак как социальное явление, с которым наш брачный договор, как это мы уже установили ранее, связан самым неразрывным образом (что, собственно, и отражено в его названии). Наука определяет брак как семейный союз мужчины и женщины (супружество), порождающий их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям1. Или как союз между лицами мужского и женского пола, посредством которого регулируются отношения между полами и определяется положение ребенка в обществе2. Если мы взглянем на брак с юридической точки зрения, то увидим, что современная юриспруденция рассматривает конструкцию брака в основном 3 с трех позиций. Брак как договор. Сущность договорной теории брака заключается в том, что брак рассматривается как обычный (хотя и весьма своеобразный) гражданско-правовой договор. Брак, как и любой иной договор гражданско-правовой сферы, может быть заключен, расторгнут и признан недействительным. Более того, брак всегда порождает для лиц, его заключивших, определенный комплекс прав и обязанностей, которые, между прочим, могут быть изменены соглашением сторон, в том числе и посредством заключения брачного договора. В процессе подготовки Французского Гражданского кодекса 1804 г. Наполеон говорил, что «заключение брака составляет договор по смыслу» (la consommation du manage forme le contrat par les sens)133 134 135 136, что «договор, который создает новую семью, должен быть заключен с торжественностью»137. А современный французский цивилист Жюллио де ла Мо- рандьер пишет, что «брак — это заключенный в установленной форме гражданский договор (выделено нами. — А.М.), который соединяет мужчину и женщину для совместной жизни и взаимного оказания поддержки и помощи»138. Наконец, нельзя не привести цитату российского правоведа Э.А. Абашина, который отмечает, что «брак — это сделка, заключаемая под марш Мендельсона»139. Брак как статус. Сторонники данной теории брака не согласны с тем, что брак это договор, так как брак порождает только те права и обязанности, которые уже заранее определены в семейном законодательстве. Модификация прав и обязанностей в семейно-правовой сфере по общему правилу не допускается. Наличие института брачного договора сторонниками этой теории не принимается в качестве серьезного довода. Более того, по мнению сторонников данной теории, отождествление брака с гражданско-правовым договором не совсем корректно, потому что брак является скорее духовным элементом, построенным на началах таинства, а не сугубо юридической конструкцией. По мнению лиц, придерживающихся данной теории, брак — это статус, т.е. совокупность определенных прав и обязанностей (юридических, религиозных, морально-нравственных и др.), а лицо, состоящее в браке, принимает на себя статус замужнего (женатого) человека. Брак как партнерство. Данная теория является относительно новой и существует главным образом в социологической, а не юридической сфере. Важно также понимать, что категорию «брак» необходимо отличать от категории «семья», под которой в свою очередь понимается основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны между собой общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью140. Статья 3 Семейного кодекса Украины устанавливает, что семью составляют совместно проживающие лица, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности141. Очевидно, что брачный союз является семьей. Именно с того момента, как супруги зарегистрируют свой брак в органах ЗАГСа, можно сказать, что супруги создали свою самостоятельную семью. Наличие или отсутствие детей здесь не имеет никакого значения. Однако семья — это не только союз между супругами, так как членами семьи помимо супругов могут быть и их дети, родители, а в некоторых случаях и иные родственники или свойственники. Более того, семья может существовать и вне брака. Примером такой семьи может служить семья, состоящая из двух человек, в которой разведенная мать живет вместе со своей дочерью. Из этого следует, что категория «семья» намного шире категории «брак». Применительно к брачным договорам все сказанное означает следующее. Не зря СК РФ, да и его зарубежные аналоги называют брачный договор именно брачным, а не семейным договором. Именно в этимологическом названии брачного договора заключается та центральная мысль законодателя, что сторонами такого договора могут быть только супруги, но не иные участники семейно-правовых отношений.