Статья 1120. Право завещать любое имущество
Комментируемая статья, исходя из принципа свободы завещания, предусматривает право лица распорядиться на случай своей смерти любым имуществом.
В законе не содержится требования о том, что завещанное имущество в обязательном порядке должно принадлежать завещателю на праве собственности на день совершения завещания.
Поэтому в завещании может идти речь и об имуществе, которого у завещателя на момент совершения завещания не имеется. Это вытекает из того, что в статье речь идет о завещании любого имущества, включая и то, которое будет приобретено завещателем в будущем. Данная норма корреспондирует ст. 57 Основ законодательства о нотариате, определяющей, что при удостоверении завещания нотариус не вправе требовать от завещателя представления доказательств принадлежности ему завещанного имущества.Подтвердить факт приобретения имущества наследодателем на законных основаниях будет необходимо только при оформлении наследственных прав наследников, поскольку в соответствии со ст. 1112 ГК в состав наследства могут входить только вещи, иное имущество, в том числе имущественные права, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства. 2.
Завещатель вправе распорядиться как всем своим имуществом, так и его частью, включая распоряжение конкретным имуществом (например, квартирой, автомобилем, жилым домом, земельным участком). Оставшаяся незавещанной часть имущества наследодателя переходит наследникам по закону.
Распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может путем составления одного или нескольких завещаний. Завещания, содержащие волю завещателя в отношении различных частей имущества, могут быть составлены им в одно и то же время или в различное время. Соотношение составленных нескольких завещаний, выяснение круга наследников и состава перешедшего им наследственного имущества производятся после открытия наследства в соответствии со ст.
1130 ГК.Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании
Комментарий к статье 1121 1.
Законодатель, закрепляя принцип свободы завещания, предоставляет гражданам право по собственному усмотрению распорядиться на случай смерти своим имуществом в пользу одного либо нескольких лиц. Указанные лица могут являться наследниками по закону, а могут таковыми и не быть.
Круг лиц, которым может быть завещано имущество, указан в ст. 1116 ГК. При этом законодатель не устанавливает никаких ограничений в отношении иностранных физических лиц, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, иностранных государств. Однако наследование указанными лицами ограниченного в обороте имущества должно происходить в соответствии со ст. 1180 ГК. 2.
Подназначение наследника не является абсолютно новым институтом для наследственного права. ГК 1964 г. (ст. 536) предусматривал возможность завещателя подназначить наследника в случаях, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его.
Пункт 2 комментируемой статьи также предусматривает институт подназначения наследника, устанавливая, что назначить другого наследника может только завещатель и лишь путем специального указания об этом в завещании. Но по сравнению с ГК 1964 г. по действующему ГК подназначить наследника можно не только указанному в завещании наследнику, но и наследнику по закону. Также действующий Кодекс расширяет случаи назначения завещателем другого наследника и относит к ним такие, когда назначенный завещателем в завещании наследник или наследник по закону: а) умрет до открытия наследства; б) умрет одновременно с завещателем; в) умрет после открытия наследства, не успев его принять; г) не примет наследство по другим причинам или откажется от него; д) не будет иметь право наследовать; е) будет отстранен от наследования как недостойный наследник. Указанный перечень является закрытым.
Завещатель может подназначить наследника исходя из всех перечисленных случаев, либо из одного из них, либо из нескольких.
При указании в завещании только на один или несколько случаев речь о призвании к наследованию подназначенного наследника может идти лишь при наступлении этого или этих конкретных обстоятельств. Но если в завещании не будут конкретизированы случаи подназначения наследника, то при наступлении любого из указанных в п. 2 ст. 1121 случаев подназначенный наследник призывается к наследованию.Закон не ограничивает количества подназначений, вследствие чего представляется, что завещатель вправе назначить наследника каждому последующему подназначенному наследнику.
Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе
Комментарий к статье 1122 1.
В развитие п. 1 ст. 1119 ГК в отношении права завещателя по своему усмотрению определять доли наследников комментируемая норма устанавливает равенство долей наследников по завещанию, если наследственное имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве либо без указания конкретного имущества, предназначающегося этим наследникам. Данная норма корреспондирует с общим правилом определения долей в праве долевой собственности и положением о том, что наследственное имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без предназначения им конкретного имущества, поступает со дня открытия наследства в их общую долевую собственность (ст. 245 и 1164 ГК). 2.
Пункт 2 ст. 1122 является специальной нормой, регулирующей правовые последствия распоряжения завещателя, когда нескольким наследникам завещаны в натуре отдельные части неделимой вещи, т.е. вещи, раздел которой в натуре без изменения ее назначения невозможен (ст. 133 ГК).
Законодатель устанавливает, что указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет недействительность завещания. В подобных случаях такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей.
В связи с этим в практической деятельности нотариусов возникают сложности в определении размеров долей наследников в случае завещания им отдельных комнат в квартире, принимая во внимание, что в оценочном документе указывается стоимость общей площади квартиры и что в квартире имеются места общего пользования, о которых в завещании, как правило, ничего не указывается.
Представляется, что места общего пользования в квартире, даже если о них не упоминается в завещании, должны перейти по наследству в общую долевую собственность наследников по завещанию как вещи, предназначенные для обслуживания главной вещи, связанные с ней общим назначением и следующие ее судьбе (ст. 135 ГК). В силу своей принадлежности главной вещи и следования ее судьбе места общего пользования было бы разумным считать завещанными наследникам в размерах, пропорциональных размерам завещанных комнат. В конечном итоге в данной ситуации стоимость завещанной части квартиры следовало бы определять как сумму стоимости предназначенной наследнику комнаты и стоимости приходящихся на его долю метров мест общего пользования квартиры. При этом за точку отсчета логичнее всего принимать стоимость общей площади квартиры, а доля каждого наследника будет соответствовать указанной стоимости этих частей квартиры.Опять же, исходя из принципа свободы завещания, законодатель наделил завещателя правом устанавливать в завещании порядок пользования наследниками завещанной неделимой вещью в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. Однако данное распоряжение наследодателя, равно как и исчисленные в соответствии с настоящей статьей доли наследников, может быть ими оспорено в суде, который и определит порядок пользования неделимым наследственным имуществом и доли наследников.
Если же между наследниками не возникнет спора по указанному поводу, то их доли и порядок пользования неделимым наследственным имуществом указываются в свидетельстве о праве на наследство. В связи с чем необходимо доработать форму нотариального свидетельства N 11, утвержденную Приказом Минюста России N 99 и не отражающую в своей редакции особенностей наследования неделимой вещи, завещанной по частям.
Вместе с тем представляется, что в текст свидетельства нет необходимости включать пояснение, на основании чего в нем указаны доли наследников в отношении неделимой вещи и порядок пользования ею, поскольку к этому не обязывает ни ст.
1122, ни утвержденные Министерством юстиции РФ формы нотариальных свидетельств. Что касается формы согласия наследников, то исходя из аналогии со ст. 1153 и 1155 ГК оно должно быть выражено письменно либо одновременно всеми наследниками, либо каждым из них в отдельности, а подлинность их подписей должна быть засвидетельствована в порядке, указанном в абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК, согласно которому подлинность подписи свидетельствуется уполномоченным лицом только в случае, когда документ передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте.3. Исключительное право (например, авторское право на произведения литературы или изобразительного искусства либо право на изобретение) может быть завещано двум или нескольким наследникам как в целом, так и с указанием долей. Если исключительное право завещано без указания долей, то считается, что они наследуют его в равных долях. Однако установление долей касается лишь распределения денежных средств (доходов), полученных наследниками в результате осуществления соответствующего исключительного права.
Особенность наследования исключительных прав состоит в том, что осуществлять эти права наследники могут только сообща. Если исключительное право завещано двум или нескольким наследникам, любые действия по использованию соответствующего объекта права или по распоряжению самим правом (его уступка или предоставление по лицензионному договору) возможны только с их общего согласия. Наследники могут заключить соглашение, в котором предусматривается порядок осуществления ими исключительного права (например, ведение дел будет поручено одному из них). Этот порядок может быть по желанию наследников закреплен в свидетельстве о праве на наследство либо соглашение может быть оформлено в виде самостоятельного документа.
Возможен также вариант, при котором наследодатель завещает права на какое-либо конкретное произведение одному наследнику, а на другое или на все остальные произведения - второму наследнику и т.д. В этом случае удастся избежать необходимости совместного осуществления наследниками соответствующих исключительных прав, но между ними могут возникнуть споры, связанные с имущественной оценкой прав, полученных ими по наследству.
В случае спора между наследниками размеры их долей или порядок осуществления ими исключительного права должны определяться судом (абз. 2 п. 2 ст. 1122).
Еще по теме Статья 1120. Право завещать любое имущество:
- Статья 1213. Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого имущества
- Статья 297. Распоряжение имуществом казенного предприятия
- Статья 1043. Общее имущество товарищей
- Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного
- Статья 930. Страхование имущества
- Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) Статья 275. Сохранение сервитута при переходе прав на земельный участок Статья 276. Прекращение сервитута
- Статья 109. Имущество производственного кооператива
- Статья 1021. Передача доверительного управления имуществом
- Статья 210. Бремя содержания имущества
- Статья 1151. Наследование выморочного имущества
- Статья 623. Улучшения арендованного имущества
- Статья 948. Оспаривание страховой стоимости имущества
- Статья 615. Пользование арендованным имуществом
- Статья 611. Предоставление имущества арендатору
- Статья 1024. Прекращение договора доверительного управления имуществом
- Статья 1018. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении
- Статья 354. Последствия принудительного изъятия заложенного имущества
- Статья 217. Приватизация государственного и муниципального имущества
- Статья 622. Возврат арендованного имущества арендодателю
- Статья 1108. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату